Abc-contact.ru

АБС Контакт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Московские власти чуть не отсудили квартиру у россиянок, которые не вступили в наследство

Московские власти чуть не отсудили квартиру у россиянок, которые не вступили в наследство

У двух сестёр умерла мать, которой принадлежала квартира в Москве. Из-за юридической безграмотности женщины не стали вступать в наследство, хотя фактически одна из них продолжала жить в родительской квартире и платить коммуналку. Спустя время московский департамент имущества понял, что квартира никому не принадлежит, и решил взыскать имущество как выморочное (имущество, которое не принял никто из наследников). Суды встали на сторону госоргана. Как дело рассудил ВС, читайте в нашем разборе.

В марте 1997 года Елена Валенко* приватизировала жильё в Москве. Вместе с женщиной на тот момент жила внучка Марина Степаненко, а одна из двух дочерей — Екатерина Бирко — была временно прописана в квартире, хотя и жила в другом месте. Но собственницей Валенко пробыла недолго: уже в декабре 1997 года женщина скончалась.

После смерти Валенко никто в наследство не вступил. Но её внучка — Марина Степаненко — продолжала жить в бабушкиной квартире и родила двоих детей, которых там и зарегистрировала. Так продолжалось до 2015 года, когда умерла и внучка. Опекуном детей назначили её мать — Екатерину Бирко, которая заселилась в квартиру и начала там жить вместе с внуками.

Однако вот парадокс. За эти 20 лет никто не принял наследство Елены Валенко, а значит, фактически квартира осталась без собственника. После смерти Степаненко её мать решила оформить права на квартиру и пошла в суд. Но нижестоящие инстанции ей отказали, так как официально никто не оформил наследство, а за коммунальные услуги скопилась значительная задолженность.

Зато департамент имущества Москвы заявил встречный иск, чтобы признать имущество выморочным и передать собственность на жильё городу. Суды поддержали это требование. Тогда наследники пошли в ВС, чтобы вернуть своё.

* Имена героев изменены.

Что решил Верховный суд

Верховный суд не согласился с выводами нижестоящих инстанций, указав, что фактически Бирко и её дочь приняли наследство.

«В качестве принятия наследства, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нём на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания)», — указал ВС и добавил, что отсутствие задолженности по оплате коммуналки по закону не считается обязательным условием принятия наследства.

А значит, квартиру нельзя считать выморочной, следовательно, квартиру передали в собственность города незаконно. Дело отправили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Чем это дело примечательно для россиян

Опрошенные «Секретом» юристы говорят о том, что на практике часто встречаются с подобными делами. Наследники в силу юридической неграмотности или иных обстоятельств (болезни, нахождения в другом регионе или стране и т. д.) пропускают сроки для вступления в наследство.

«Подобные гражданские дела встречаются с завидным постоянством. Наши граждане отчего-то обращаются за наследством по истечении шести месяцев. Это создаёт проблемы для наследников, и решить проблему можно только в судебном порядке. Обращаю внимание: открыть наследственное дело необходимо в течение шести месяцев после смерти наследодателя», — сказал «Секрету» адвокат КА «Матвеенко и партнёры», член Ассоциации юристов России Владислав Калинин.

Несмотря на неоднозначную судебную практику по решению наследственных споров, Верховный суд стоит на позиции, что получение свидетельства о праве на наследство при его фактическом принятии — это право, а не обязанность наследника, полагает председатель Коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис.

«Определение Верховного суда, конечно, даёт большое преимущество для защиты прав истинных наследников. Однако дела о принятии наследства зачастую могут быть осложнены наличием нескольких наследников, множеством сложных активов и долгов», — добавил он.

В этом случае надёжнее всего пойти к нотариусу и принять наследство, что более однозначно выразит их волю на принятие наследства и документально подтвердит этот факт.

Как юридически правильно принять наследство

Рассказывает юрист «Европейской юридической службы» Мария Замолоцких

По общему правилу, чтобы приобрести наследство, наследник должен его принять в течение шести месяцев со дня смерти гражданина (открытия наследства). Нужно уложиться в это время и подать заявление нотариусу.

Нотариуса можно найти по месту жительства умершего. Чтобы сделать это, перейдите на сайт нотариальной палаты РФ. Там есть перечень нотариусов с указанием телефонов и адресов.

Перед тем как пойти к нотариусу, подготовьте пакет документов:

  • паспорт;
  • свидетельство о смерти;
  • документы, подтверждающие родственные отношения;
  • документы, подтверждающие право собственности на движимое и недвижимое имущество (при наличии);

документы на банковские вклады (при наличии).

При необходимости нотариус сам запросит иные документы.

После подачи заявления нотариус откроет наследственное дело. По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдают по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. За свидетельство нужно заплатить госпошлину.

Ещё один способ — совершить действия, которые свидетельствуют о фактическом принятии наследства: сделать ремонт, установить новые замки, оплатить коммунальные услуги. Но надежнее оформить наследство через нотариуса, чтобы потом не доказывать фактическое вступление и не подтверждать документально факт своевременного принятия наследства.

Возможно ли оспорить завещание. Кто и как это может сделать. Инструкция

Фото: Iakov Filimonovshutterstock

Завещания оспариваются довольно часто, особенно в семьях, где есть дети от разных браков или где родственники не очень дружны между собой. Юристы рассказали, можно ли оспорить завещание после смерти наследодателя, какие для этого должны быть основания, кто имеет такое право и как это сделать.

Оглавление:

Эксперты в этой статье

  • Анастасия Гурина, адвокат бюро «S&K Вертикаль»
  • Мария Спиридонова, управляющий партнер «Легес-Бюро»
  • Алиса Борисова, член Ассоциации юристов России

Какое завещание нельзя оспорить

Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства после смерти наследодателя. Оспорить документ при жизни завещателя не получится. Исключение — оспаривание совместного завещания супругов по иску одного из них. Также нельзя оспорить завещание, если оно не нарушает требований закона или просто наследников не устраивает волеизъявление завещателя. Также не получится оспорить в суде завещание, если оно:

  • заверено нотариусом или другим уполномоченным лицом (главным врачом больницы, капитаном морского судна или начальником тюрьмы, должностным лицом органов местного самоуправления и должностным лицом консульских учреждений);
  • не ущемляет права других или потенциальных наследников.

Описки и помарки, незначительные нарушения при его составлении не станут для суда причиной отменять завещание, отмечают юристы, опрошенные редакцией «РБК-Недвижимости».

В каких случаях оспорить завещание можно

Завещание может быть оспорено по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием, и только в судебном порядке. Таким лицом может быть наследник по закону или по завещанию, в том числе по другому завещанию, составленному наследодателем раньше. Наследники вправе подать иск о признании завещания недействительным полностью либо о признании недействительными некоторых его частей. Его сложно оспорить, однако, по словам члена Ассоциации юристов России Алисы Борисовой, есть исключения — завещание оспорить все-таки можно, если:

  • наследодатель не учел в завещании наследников, которым в любом случает полагается обязательная доля в наследстве: недееспособные (супруг, дети, родители) и несовершеннолетние (дети) наследники первой очереди покойного, а также его иждивенцы;
  • судом установлено, что завещатель являлся недееспособным лицом;
  • завещание является поддельным;
  • в отношении недостойных наследников (граждане, пытавшиеся незаконно выдать себя за настоящих наследников или увеличить причитающуюся им долю в наследстве);
  • если завещание не соответствует установленной законом форме (завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом либо другим удостоверяющим завещание лицом, должно быть подписано завещателем собственноручно, завещатель должен быть дееспособным и осознавать значение своих действий);
  • завещание оформлено под действием угроз или насилия. Либо свидетелями выступали люди, которым это запрещено (заинтересованные лица, сотрудники нотариальной конторы, недееспособные лица);
  • завещание составлено гражданином в возрасте от 14 до 18 лет — при условии, что законные представители не давали согласия на это.

Также, по словам адвоката Анастасии Гуриной, завещание можно оспорить, если воля наследодателя изложена неоднозначно, документ не удостоверен нотариусом или это совершено с нарушением требований о нотариальном удостоверении (например, при удостоверении завещания наследник находился в комнате вместе с завещателем) или в документе есть исправления и добавления, внесенные нотариусом после удостоверения завещания.

Завещание может быть оспорено по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием

Кто может оспорить завещание:

  • наследники первой очереди (родители, дети, супруги);
  • если не имеется наследников первой очереди либо они отказались от наследства, право оспаривания достается наследникам второй очереди: братьям и сестрам, дедушкам и бабушкам;
  • при отсутствии наследников второй очереди право оспаривания переходит третьей и последующим очередям;
  • иждивенцы, которых содержал наследодатель, имеющие право на обязательную долю, если они не указаны в завещании, либо указаны, но выделенная доля меньше положенной.

Если истец не является наследником умершего ни по закону, ни по завещанию, он лишен права оспаривать завещание как лицо, чьи права и законные интересы данным завещанием не нарушены, отмечает адвокат Анастасия Гурина из бюро «S&K Вертикаль».

В течение какого времени можно оспорить завещание

В соответствии с гражданским законодательством завещание разделяются на оспариваемые и ничтожные. Ничтожными считаются завещания, составленные не по установленной форме либо при наличии условий, противоречащих закону, поясняет юрист Алиса Борисова.

Ничтожное завещание оспаривается в течение трех лет с момента открытия наследства. Оспариваемое завещание оспаривается в течение одного года.

Анастасия Гурина, адвокатское бюро «S&K Вертикаль»:

— Срок исковой давности по требованию о признании завещания недействительным в силу его ничтожности (например, поддельная подпись) начинается с момента, когда вы узнали или должны были узнать о начале исполнения завещания. Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня начала исполнения завещания.

Срок исковой давности по требованию о признании завещания недействительным (завещание написано под влиянием обмана) составляет один год со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания завещания недействительным (например, со дня, когда истец узнал о наличии завещания).

Как оспорить завещание: пошаговая инструкция

Сначала нужно определить, есть ли основания для такого признания. Если есть, то нужно готовить иск. В исковом заявлении необходимо указать, в чем заключается нарушение ваших прав, обстоятельства, на которых вы основываете свои требования, доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, а также требования. Вместе с требованием о признании завещания недействительным можно заявить требование о признании права собственности на наследство и о признании недействительным выданного свидетельства о праве на него, говорит Анастасия Гурина.

Процедура оспаривания завещания выглядит следующим образом:

  1. Подготовка искового заявления в суд с приложением доказательств и квитанцией об оплате госпошлины. В иске необходимо указать данные о наследодателе, подтвердить родство с ним, о наследуемом имуществе, данные нотариуса, которые заверил завещание и у которого оно хранится.
  2. Подача искового заявления в суд. По общему правилу, исковое заявление об оспаривании завещания подается в районный суд по месту жительства ответчика (наследников) либо в суд по месту нахождения имущества в случае подачи иска о признании права собственности на имущество.
  3. Участие в судебных заседаниях. Изложение своей позиции устно в судебных заседаниях, заявление письменных ходатайств о проведении необходимых посмертных судебных экспертиз (почерковедческой или психиатрической).

Судебная практика достаточно разнообразна, как и ситуации, из-за которых оспаривается завещание

Судебная практика: чью сторону принимают суды

Судебная практика достаточно разнообразна, как и ситуации, из-за которых оспариваются завещания. Завещания оспариваются довольно часто, особенно в семьях, где есть дети от разных браков или где родственники не особенно дружны между собой. Хотя, как показывает практика, раздел наследства может рассорить между собой даже самых близких людей. По словам Анастасии Гуриной, основной мотив оспаривания завещания — потенциальный наследник недоволен волей умершего. Суды принимают сторону наследников в том случае, если действительно имели место серьезные нарушения формы и порядка удостоверения завещания, отмечает юрист.

Законодательством предусматривается также такая категория, как «недостойные наследники», умышленные противоправные действия которых направлены против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя. После установления в суде правонарушения (а иногда и преступления) нотариус на основании судебного решения отстраняет недостойного наследника от наследования (как по завещанию, так и по закону), поясняет Мария Спиридонова.

Анализ судебной практики показывает, что чаще всего наследники обращаются в суды:

  • о признании недействительными завещаний по основаниям недееспособности наследодателей, не понимающих смысл своих действий, либо если завещание подделка или если его написал человек, не понимающий, что он подписывает;
  • супруги наследодателя, если супруг завещал часть имущества, которая по закону принадлежит им, но без их согласия;
  • фактические собственники недвижимости, чье имущество незаконно перешло по наследству, хотя не принадлежало наследодателю на праве собственности;
  • родственники, чье родство с наследодателем подтвердилось после его смерти;
  • в случае если супруги проживали вместе более трех лет после развода, оставшийся супруг предъявляет требования к половине имущества, оспаривая завещание, оформленное в пользу третьих лиц.

«Суды оценивают имеющиеся в деле доказательства, назначают экспертизы (почерковедческие, психиатрические и т. п.), опрашивают свидетелей — и на основании полученной информации выносят решение. Как правило, суды высоко ценят и уважают последнюю волю усопшего и только при наличии веских доказательств выносят решение об удовлетворении требований наследников», — говорит юрист Алиса Борисова.

Примеры судебной практики

Анастасия Гурина, адвокатское бюро «S&K Вертикаль»:

— Например, при рассмотрении дела суд установил, что при составлении умершим завещания наследник присутствовал рядом с завещателем и нотариусом, в той же комнате, поэтому завещание было признано недействительным.

(Определение Приморского краевого суда от 27.01.2015 по делу N 33194/2015).

А вот оспорить завещание по причине его оформления под влиянием обмана или заблуждения очень сложно, суду необходимо представить достоверные доказательства существования такого заблуждения, а учитывая ретроспективность дела, это не всегда возможно.

Часто родственники оспаривают завещание тяжелобольных наследодателей, с которыми они даже не общаются, и в результате все имущество может быть завещано сиделкам или соцработникам. Таких споров очень много, и ясность в них способна внести только посмертная психолого-психиатрическая экспертиза умершего.

Так, племянница решила оспорить завещание, по которому ее тетя завещала все имущество третьему лицу — женщине, которая ухаживала за ней в последние годы жизни, помогала по хозяйству: убирала в доме, готовила еду, покупала продукты. Она же и занималась организацией похорон умершей.

Племянница считала, что в момент написания завещания наследодатель не понимала значения собственных поступков, не могла отдавать себе отчет в своих действиях в результате болезни и сложного положения.

Суд назначил психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой было установлено, что умершая действительно имела психическое расстройство, но оно не могло вызвать неспособность воспринимать действительность и отдавать отчет собственным поступкам. Наследодательница была способна самостоятельно принимать решения. В иске было отказано, наследство осталось у помощницы по уходу.

(Определение Архангельского областного суда от 12.01.2017 по делу 69.33.2017)

«Дачную амнистию» могут продлить еще на 10 лет

дача природа растения река

«Законопроект предусматривает механизм упрощенного оформления прав на жилые дома, построенные на государственных, муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года, и одновременно на земельные участки, на которых они расположены, — рассказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин

Подробнее о законопроекте

Как отмечал один из авторов инициативы Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников

Крашенинников
Павел Владимирович Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , предложенные нормы позволят охватить «дачной амнистией» те случаи, которые раньше не находили законодательного решения. Граждане смогут в упрощенном порядке, бесплатно оформить свои права на земельные участки и расположенные на них жилые дома, в которых давно проживают. Дополнительно будут защищены права наследников в рамках «дачной амнистии». Все это позволит гражданам свободно распоряжаться имеющейся недвижимостью и защищать свои права на нее.

Ранее «дачная амнистия» продлевалась неоднократно, однако практика правоприменения показывает, что не все жизненные ситуации были охвачены соответствующими законодательными решениями.

Новой инициативой предлагается механизм упрощенного бесплатного оформления прав на жилые дома и одновременно на земельные участки, на которых они расположены.

Предлагаемые нормы касаются жилых домов, построенных до 14 мая 1998 года (т. е. до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 г. № 73-ФЗ), которые расположены в границах населенного пункта на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину надо будет подать одно заявление в орган местного самоуправления, с приложением имеющегося у него документа, подтверждающего факт владения домом. Перечень таких документов определен законопроектом. Например, к заявлению может быть приложен документ о выделении земли организацией-работодателем; договор о подключении дома к сетям инженерно-технического обеспечения; договор об уплате коммунальных услуг или платежки по таким услугам; документы технической инвентаризации; выписка из похозяйственной книги; документ, подтверждающий факт регистрации гражданина в указанном доме до мая 1998 года.

Вместе с тем регионы будут вправе, исходя их местных условий, дополнительно определять документы, которые могут быть представлены гражданином в случае отсутствия у него указанных документов.

Регистрацию права собственности предлагается осуществлять одновременно на земельный участок и на жилой дом — по заявлению органа государственной власти или органа МСУ, предоставившего земельный участок. Поэтому владельцам не придется оплачивать госпошлину. После государственной регистрации прав уполномоченный орган обязан передать собственнику выписки из ЕГРН.

Предложенный законопроектом механизм схож с правилами оформления земельных участков в рамках «гаражной амнистии» — подробнее о ней читайте в нашем материале.

Для наследников

Нововведения должны дополнительно защитить права наследников.

Так, по новому законопроекту, предлагаемым упрощенным механизмом оформления в собственность земельного участка и расположенного на нем жилого дома, построенного до мая 1998 года, смогут воспользоваться наследники предыдущих владельцев. Наследник должен предоставить среди прочих документов свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что он унаследовал имущество бывшего владельца дома.

Помимо этого, законопроект предлагает принадлежащие гражданам права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого владения земельными участками признавать правом собственности в силу закона. Причем независимо от вида разрешенного использования и целевого назначения земли. Это касается земельных участков, предоставленных гражданам до 30 октября 2001 года (т. е. до вступления в силу Земельного кодекса РФ).

Владельцу такого участка не нужно будет обращаться в Росреестр для приобретения права собственности на него (переоформления прав). Имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, граждане смогут свободно распоряжаться своими земельными участками: продавать, передавать по наследству и прочее.

Такой подход позволит также решить вопрос оформления прав наследников на земельные участки, предоставленные предыдущим землепользователям на праве постоянного (бессрочного) пользования. По действующему законодательству такое право не наследуется. «Поэтому если ранее владелец не зарегистрировал право собственности на участок, а у наследника отсутствуют правоустанавливающие документы на здание, расположенное на таком участке, признать права наследника на земельный участок сейчас невозможно. Законопроект позволяет решить эту проблему и защитить права наследников в указанных случаях», — пояснял Павел Крашенинников.

Кроме того, законопроектом предлагается установить более продолжительный срок действия «дачной амнистии», увеличив его по сравнению с действующим еще на пять лет. Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.

Павел Крашенинников сообщил, что вместе с Правительством обсуждается вопрос об установлении «дачной амнистии» бессрочно, чтобы упрощенный порядок оформления прав граждан на жилую и «дачную» недвижимость в дальнейшем действовал постоянно.

Павел Крашенинников подчеркнул, что предложенные законопроектом нормы позволят охватить «дачной амнистией» те случаи, которые раньше не находили законодательного решения. Граждане смогут в упрощенном порядке, бесплатно оформить свои права на земельные участки и расположенные на них жилые дома, в которых давно проживают. Дополнительно будут защищены права наследников в рамках «дачной амнистии». Все это позволит гражданам свободно распоряжаться имеющейся недвижимостью и защищать свои права на нее.

С правом на наследство (Г. Алпысбаева, судья суда г. Актобе)

Наследственные правоотношения носят обычно длящийся характер. В этих случаях новый закон, вносящий какие-либо изменения и дополнения в прежний порядок регулирования отношений по наследованию, применяется к тем правам и обязанностям, которые возникают после введения его в действие.

Под наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке наследственного правопреемства. В состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель. По наследству могут переходить права и обязанности не только с имущественным, но и с неимущественным содержанием.

Наследство открывается со смертью гражданина. Временем его открытия признается день смерти, местом открытия — последнее место жительства наследодателя.

Наследодателем может выступать только физическое лицо.

Наследниками могут быть как физические, так и юридические лица.

Законодательство о наследовании — это система правовых актов и включенных в эти акты норм и иных правовых положений, которые регулируют отношения по наследованию, то есть отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.

В результате анализа судебной практики установлено, что при рассмотрении дел, связанных с правом наследования и установления юридических фактов, имеющих юридическое значение для реализации наследственных прав, в целом правильно применяются нормы материального и процессуального права.

До распада Советского государства наследственное законодательство относилось к совместному ведению СССР, что нашло отражение в сложившейся системе законодательства. Раздел «Наследственное право» был включен как в основы гражданского законодательства 1961 года, так и в ГК Казахской ССР.

Ст. 1042 ГК гласит, что временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении гражданина умершим в судебном порядке — день вступления решения в законную силу либо день, установленный решением суда. При рассмотрении наследственных дел в зависимости от времени открытия наследства должно применяться законодательство, действовавшее на момент открытия наследства.

В соответствии со ст. 542 Гражданского кодекса Казахской ССР, действовавшей с 1 июля 1964 года по 1 июля 1999 года, для получения наследства наследник был обязан в течение шести месяцев со дня его открытия принять наследство путем подачи заявления в нотариальную контору по месту открытия наследства или вступить в фактическое управление наследственным имуществом. Согласно ст. 543 Гражданского кодекса Казахской ССР по заявлению наследника данный срок может быть продлен судом, если суд признает причины его пропуска уважительными.

На основании ГК (Особенная часть), введенного в действие с 1 июля 1999 года, наследник приобретал право на причитающееся ему наследство или его часть (долю) со времени открытия наследства, если он не отказывался впоследствии от него, не был лишен и не утрачивал право наследовать, вследствие признания завещательного распоряжения о назначении его наследником (ст. 1072).

Законом РК от 12 января 2007 года в ГК в части вопросов наследования внесены изменения, согласно которым изменен порядок принятия наследства, а именно: в силу ст. 1072-2 ГК, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

В случае открытия наследства в день предполагаемой смерти гражданина или объявления его умершим (п. 2 ст. 1042 ГК) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя, а при объявлении его умершим — со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, если в решении суда не указан иной день.

Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства, непринятия его другим наследником или устранения от наследования наследника по основаниям, установленным ст. 1045 ГК, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.

Анализ дел показал, что некоторые суды не применяли нормы закона, подлежавшие применению на момент открытия наследства.

Удовлетворяя заявление С. о восстановлении срока для принятия наследства после смерти отца, умершего 10 декабря 1996 года, суд руководствовался положениями, закрепленными в ст.ст. 1072, 1072-2, 1072-3 ГК, которые введены в действие только с 7 февраля 2007 года, и на момент открытия наследства эти нормы не действовали.

Поскольку наследство открылось в 1996 году, т.е. до принятия ГК в редакции от 1 июля 1999 года с изменениями, внесенными законом от 12 января 2007 года, то к данному спору подлежал применению Гражданский кодекс Казахской ССР.

Анализ показал, что суды принимали и рассматривали заявления о восстановлении срока для принятия наследства в случаях, когда наследство открылось после принятия ГК в редакции от 1 июля 1999 года. Но до 7 февраля 2007 года, когда в соответствии со ст. 1072 ГК наследник приобретал право на причитающееся ему наследство или его часть (долю) со времени открытия наследства, если он не отказывался впоследствии от наследства, не был лишен права и не утрачивал право наследовать, вследствие признания завещательного распоряжения о назначении его наследником, восстановления срока для принятия наследства не требовалось (например, по заявлению М. о признании факта родственных отношений и восстановлении срока для принятия наследства Г., умершего 1 июня 2001 года).

Кроме того, по данному делу подано в суд не исковое заявление о восстановлении срока для принятия наследства, а заявление в порядке особого производства. В этом деле в порядке особого производства судом рассмотрено заявление об установлении факта родственных отношений и о восстановлении срока для принятия наследства, тогда как первое требование подлежало рассмотрению в порядке особого производства, второе — в исковом порядке. Рассмотрение в одном производстве требований искового и особого производства не соответствует требованиям гражданского процессуального законодательства.

С заявлением об установлении юридического факта места открытия наследства обращаются в суд в случаях, когда место жительства наследодателя известно, но документально подтвердить это наследники не могут ввиду отсутствия сведений о регистрации.

В соответствии со ст. 16 ГК местожительством гражданина признается населенный пункт, где он постоянно или преимущественно проживает. Доказательством его местожительства в конкретном населенном пункте является регистрация, которая осуществляется по месту постоянного проживания в соответствии с Правилами документирования и регистрации населения Казахстана, утвержденными постановлением Правительства РК от 12 июля 2000 года.

Если местожительство наследодателя неизвестно, местом открытия наследства является местонахождение имущества или основной его части, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке. При наличии имущества, на которое имеются зарегистрированные права наследодателя, нотариус обязан установить место открытия наследства. Обращения в суд с заявлением об установлении места открытия наследства в таких случаях не требуется.

Между тем установлены случаи, когда суды рассматривают заявления об установлении юридического факта места открытия наследства, несмотря на наличие зарегистрированного на умершего недвижимого имущества.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Возврат часов по закону
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector